Непринятие наследства (п. 1821-1825)
1821. Действием, противоположным принятию наследства, является непринятие наследства. Законодательство специально не регламентирует порядка совершения такого действия, лишь упоминая о его возможности, да и то в считанном количестве случаев (см. п. 2 ст. 1121, п. 3 ст. 1154, п. 1 ст. 1161 ГК). Представляется, что непринятием наследства следует считать бездействие наследника в течение срока на принятие наследства, т. е. ситуация, в которой наследник не совершает ни одного из действий, которое могло бы быть расценено как принятие наследства. Заинтересованные лица (в том числе другие наследники) вправе расценивать такое пассивное поведение как непринятие наследства. Юридические последствия такого акта несколько различаются, в зависимости от того, в какой ситуации он совершен.
1822. В случае непринятия наследства наследником по закону*, причитавшаяся ему доля наследства, поступает к иным наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях (абз. 1 п. 1 ст. 1161 ГК). Пример: при наследовании по закону двумя детьми и пережившим супругом наследодателя доля наследства, причитавшаяся одному из детей наследодателя, не принявшему наследство, должна быть распределена между вторым ребенком и пережившим супругом в равных долях. Другая ситуация: в число наследников входят: (1) по закону —двое детей наследодателя и переживший супруг, а (2) по завещанию — старинный приятель наследодателя, которому завещано несколько конкретных вещей. И в этом случае при непринятии одним из детей (наследником по закону) наследства, его доля будет делиться на две части между наследниками по закону. Наследник по завещанию в разделе этой доли участвовать не будет.
* Как мы помним из п. 1802 Учебника, лица, входящие в круг наследников по закону, призываются к наследованию в двух ситуациях — при наследовании только по закону и присмешанном наследовании, в том числе по праву обязательной доли.
1823. Те же последствия наступают при непринятии наследства наследником по завещанию в ситуациях (1) смешанного наследования, а также — (2) наследования по завещанию, в котором среди назначенных наследников присутствует хотя бы одно лицо, являющееся наследником по закону (там же), независимо от того, наследником какой именно очереди оно является. Пример к ситуации (1) может быть приведен следующий: часть имущества завещана нескольким коллегам наследодателя по работе. При непринятии наследства одним из них его доля будет распределяться между лицами, призываемыми к наследованию по закону (другие «коллеги» — наследники по завещанию, в его распределении участвовать не будут). Пример к ситуации (2): если наследодатель завещал имущество (неважно — все, или его часть) своим дяде и тете (наследникам по закону третьей очереди), в то время, как при отсутствии завещания к наследованию призывались бы двое его детей и переживший супруг (наследники по закону первой очереди), то при непринятии наследства, скажем, дядей, причитавшаяся ему доля будет распределяться между детьми и пережившим супругом наследодателя, без участия тети (наследника по завещанию).
1824. Но если все имущество было завещано лицам, не являющимся наследникам по закону, то доля наследства, причитавшаяся наследнику, не принявшему наследство, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях (абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК). Так, если бы коллегам по работе, не относящимся к числу наследников по закону, было завещано все имущество, то доля одного из них, не принявшего наследство, распределялась бы между другими коллегами — наследниками по завещанию. Наследникам по закону в этом случае ничего бы не причиталось. Законодательство не регулирует вопроса о соотношении данного правила с нормами о праве обязательной доли в наследстве, из чего можно заключить, что наследование по праву обязательной доли не устраняет действия абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК. Наследники по завещанию, которым все имущество завещано лицам, не входящим в круг наследников по закону, распределяют долю, причитавшуюся наследнику, не принявшему наследство, исключительно между собой, хотя бы к наследованию и призывались иные лица по праву обязательной доли.
1825. Как указывалось выше (сноска к п. 1809 Учебника), права приращения не возникает в случае непринятия наследства наследником, имеющим субститута. Согласно п. 2 ст. 1121 ГК в этом случае право на принятие наследства в части, причитавшейся наследнику, не принявшему наследство, переходит к субституту — подставленному наследнику. О сроке его осуществления —см. п. 1817 Учебника.
Отказ от наследства (п. 1826-1829)
1826. От непринятия наследства нужно отличать отказ от наследства* (ст. 1157-1159 ГК). Отказ (в отличие от непринятия, заключающегося в бездействии) представляет собой активное действие наследника, выражающееся в подаче заявления об отказе от наследства нотариусу по месту открытия наследства. Как и заявление о принятии наследства заявление об отказе от него должно быть подано в письменной форме (ст. 1159 ГК ст. 62 Основ законодательства о нотариате). По своему юридическому значению отказ от наследства представляет собой акт односторонней уступки наследственного права — права принять (не принять) наследство, либо отказаться от него.
* Не путать с завещательным отказом (ст. 1137, 1138 ГК п. 1846— 1848 настоящего Учебника).
1827. Другие отличия отказа от непринятия:
1) непринятие всегда имеет безадресный характер, отказ же может быть сделан в пользу определенного лица (п. 1 ст. 1157, ст. 1158)
2) непринятие, имевшее место по уважительным причинам, можно нейтрализовать, в то время как отказ — это односторонняя сделка, факт совершения которой не может быть впоследствии изменен или отменен (п. 3 ст. 1157), иначе, как по правилам ГК о недействительности сделок
3) непринятие наследства вызывает наследование по праву приращения (см. п. 1809 Учебника), а отказ от наследства — наследование по праву бенефициара (см. п. 1808 Учебника).
Определенное сходство отказа от наследства с его непринятием состоит в том, что безадресный отказ от наследства влечет те же последствия что и непринятие наследства (ст. 1161).
1828. Отказ от наследства не допускается (п. 2 и 3 ст. 1158 ГК):
1) в пользу лиц, не указанных в п. 1 ст. 1158 ГК
2) если он имеет своим предметом имущество, наследуемое по завещанию, которым все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам (видимо, имеется в виду, что ни одно из лиц, назначенных наследниками по завещанию, не является наследником по закону)
3) если он имеет своим предметом имущество, наследуемое по праву обязательной доли
4) если отказывающемуся наследнику подназначен наследник
5) с оговорками или под условием
6) если он имеет своим предметом часть причитающегося наследнику наследства, кроме случаев, когда наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям.
1829. Отказ от наследства может быть совершен в пользу других лиц, относящихся к числу наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства и призванных к наследованию, в том числе по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1158 ГК). Срок для осуществления правомочия на отказ от наследства — тот же, что и срок для его принятия, т. е. по общему правилу, шесть месяцев со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1157). Отказ от наследства по пропуске срока для совершения этого действия допускается только в случае, если суд по заявлению наследника признает причины пропуска срока уважительными. Рассчитывать на это может только наследник, который уже принял наследство, причем фактическими действиями (абз. 2 п. 2 ст. 1157).
Оформление права на наследство (п. 1830—1834)
1830. Принадлежность наследственного права определенному лицу оформляется и удостоверяется документом, который называется свидетельством о праве на наследство. Данный документ выдается нотариусом. Наследники, призванные к наследованию, могут требовать от нотариуса по месту открытия наследства выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК), который обязан выполнить это требование лишь по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163). Ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства свидетельство может быть выдано если у нотариуса имеются данные о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет (п. 2 ст. 1163). Требование о выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть изложено в письменной форме и называется заявлением (абз. 2 п. 1 ст. 70 Основ законодательства о нотариате). Свидетельство о праве на наследство выдается всем наследникам вместе или каждому в отдельности в зависимости от их желания (ст. 71 Основ законодательства о нотариате).
1831. При выдаче свидетельства о праве на наследство как по закону, так и по завещанию, нотариус путем истребования соответствующих доказательств, проверяет (1) факт смерти наследодателя (2) время и место открытия наследства (3) состав и место нахождения наследственного имущества. При наследовании по закону нотариус дополнительно проверяет (1) наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство при наследовании по завещанию — (1) наличие завещания, а также (2) выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 72 и 73 Основ законодательства о нотариате) .
1832. Содержание свидетельства о праве на наследство может быть различным и зависит от того, какие именно права на наследственное имущество будут доказаны наследниками. Так, например, при представлении наследниками соглашения о разделе наследства, или при наличии завещания, в котором перечисляется все завещаемое имущество с указанием, кому конкретно из наследников переходит та или иная вещь, то или иное право или долг, нотариус вправе указать в свидетельстве о праве на наследство, кому из наследников какое имущество и на каком праве принадлежит. В иной ситуации нотариус может ограничиться предельно общей формулировкой, например, о том, что наследственная масса, включающая в себя то-то и то-то, принадлежит наследникам таким-то в таких-то долях, например, в равных*.
* Из абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК можно сделать вывод о том, что наследники не могут требовать выдачи им свидетельства о праве на наследство, если наследственная масса требует раздела, до тех пор, пока такой раздел не произведен (кроме случая, когда в состав наследства входит недвижимость — ее можно делить и после получения свидетельства о праве на наследство). Полагаем, что это совершенно ненужное ограничение, исходящее из представления о том, что свидетельство о праве на наследство удостоверяет только индивидуальные субъективные права каждого конкретного наследника, для которого ГК никакого основания не дает.
1833. Истечение шестимесячного срока для принятия наследства или оформление права, па наследство ранее этого срока имеет очень важное практическое значение для наследников. Только после одного из этих моментов (в зависимости от того, какой из них раньше наступил) они приобретают право распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.). До истечения указанного срока или до получения свидетельства о праве на наследство наследник вправе производить за счет наследственного имущества лишь расходы согласно исчерпывающему перечню, содержащемуся в ст. 1174 ГК.
1834. Поскольку свидетельство о праве на наследство не обладает конститутивными свойствами, т. е. не создает нового субъективного права, а лишь оформляет (подтверждает, доказывает) право уже имеющееся, следует заключить, что получение свидетельства о праве на наследство является только правом наследника, но не его обязанностью. Необходимость в его получении возникает только тогда, когда в состав наследственной массы входит недвижимость (см. п. 1 ст. 17 Закона о государственной регистрации недвижимости), либо иное имущество, права на которое подлежат государственной регистрации, либо именные ценные бумаги (см. п. 7.3.2 Положения о реестре владельцев именных ценных бумаг).
infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. В случае нарушения авторского права напишите сюда.
Непринятие наследства и отказ от наследства - в чем разница
Иногда возникают прецеденты, когда наследники по каким-то причинам намерены отказаться от положенного им имущества.
В гражданском кодексе предусмотрено, что правопреемники наследства могут беспрепятственно по своей инициативе отказаться от наследственного имущества.
Как это выполнить на практике, мы расскажем далее.
Можно ли отказаться от наследства
Отказ от наследственного имущества – это односторонняя сделка, которая представляет собой волеизъявление гражданина, что свидетельствует о его отказе от своей доли в наследстве. При отказе от причитающего имущества, возникают такие правовые последствия:
Существует несколько способов, чтобы отказаться от наследства:
Отказ должен выражаться прямо и безоговорочно. Получать разрешение иных наследников или нотариуса для того, чтобы отказаться от наследства не нужно.
В тоже время никто и не может заставить одного из наследников, нескольких наследников отказаться от положенного ему имущества, что оставлено по завещанию или полагается ему по закону.
Как оформить отказ от наследства
Каждый гражданин после открытия наследства имеет право на отказ от наследства на протяжении 6 месяцев. Но в таком случае необходимо понимать, что отказная подается раз и навсегда, то есть впоследствии нельзя будет аннулировать или же изменить свой отказ. Кроме того, недопустимо отказаться от части наследства, а другую часть принять.
В составе наследственной массы может присутствовать не только имущество или имущественные права, но и долговые обязательства&
Например, после отца сыну в наследство достался дом в деревне за 200 тыс. руб. и долговая расписка на сумму 500 тыс. руб. Наследование происходит по закону, сын – наследник первой очереди. Так как принять он может только наследство целиком, отказаться от долга, а принять только дом в наследство не получится.
Даже если сын продаст дом, все равно окажется не в выгодном положении, ведь долг по расписке в более чем два раза превышает стоимость жилья. Поэтому он имеет полное право отказаться от наследства, подав нотариусу заявление об отказе от наследства.
Важно: отречься от части наследства можно, только в том случае, если правопреемника одновременно призывают к наследованию по нескольким основаниям.
Допустим, по завещанию сыну должен прейти дом, но долговая расписка в завещание не включена. Поэтому, если имеются разные основания для принятия наследства у одного и того же человека, то он вправе наследовать дом по завещанию, но отказаться от наследства по закону, в нашем случае, от долговой расписки.
Непринятие наследства
Если происходит непринятие наследства, это означает, что наследник не предпринимает вообще каких-то действий для того, чтобы иметь возможность получить свою долю в наследстве.
Такое может быть в том случае, если на протяжении 6 месяцев после открытия наследственного дела (именно этот срок дается для вступления в права наследования), человек не заявил своих прав на имущество: не подал заявление о принятии наследства или же не подал отказ от него. Либо же непринятие наследства также возможно, если человек умирает и не успевает заявить о своих правах на наследство.
Следовательно, если по истечению 6 месяцев человек не предпринял никаких действий по принятию наследства, тогда он теряет свои полномочия на наследство и данное право переходит к другим наследникам, такая ситуация называется наследственная трансмиссия (ст.1156 ГК РФ).
Отметим, что кроме получения части в наследственном имуществе так называемым формальным способом – путем подачи заявления, может иметь место и фактическое принятие наследства. Такой способ заключаются в том, что наследник совершает действия, которые расцениваются, как намерение принять наследство в своих интересах. Это может выражаться в следующем:
Во всех этих 4 случаях считается, что человек принял наследство, хотя и не подавал формальное заявление о принятии наследственной массы. И пропуска срока в данной ситуации не будет. В жизни под такими фактическими действиями понимают: проведение ремонта, проживание в жилом помещении, оплата коммунальных услуг и т.п.
Более того, если совершены конклюдентные действия (другими словами, фактические действия) по принятию наследства, в случае, если наследник решит подать отказ от наследства, сделать это будет можно только через суд. В ГК РФ детально не уточняется, как проводить такую процедуру. Однако исходя из судебной практики можно отметить, что для опровержения действий о фактическом принятии наследства правопреемнику необходимо доказать факт непринятия наследства.
Например, даже если наследник зарегистрирован в доме, который входит в список наследуемого имущества, то ему нужно доказать, что он на момент смерти родственника в этом доме не проживал и не принимал никаких действий, свидетельствующих о владении этой недвижимостью.
Восстановление срока при непринятии наследства
При непринятии наследства в оговоренный срок есть возможность восстановить в последующем этот срок на основании ст. 1155 ГК РФ. Однако такое возможно лишь в том случае, если претендент на наследство не знал или не мог знать про открытие наследства, например в силу своего малолетнего возраста, и недобросовестных действий его опекунов. Или же человек знал о том, что он является наследником, но данный срок был упущен по уважительным основаниям: тяжелая болезнь, он находился в обстоятельствах, которые угрожали его жизни, другие причины.
Еще одно условие, которые необходимо выдержать при подаче иска на восстановление срока для принятия доли в наследстве, — обращение в судебную инстанцию не позже 6 месячного срока после того, как обстоятельства, по которым человек не мог получить наследство, прекратились.
При вынесении решения в пользу претендента на наследство и восстановление упущенного срока, наследственное имущество подлежит перераспределению. В тоже время в суд можно и не обращаться, если все наследники, которые приняли свои части имущества в наследственной массе, согласны, чтобы лицо, не принявшее наследство вовремя, включили в круг наследников.
Разница между непринятием и отказом наследства
Различий между неприятием наследства и отказом от наследства намного больше, чем сходства.
Так, среди общих характеристик следует выделить то, что и в том, и в другом случае будут одинаковые правые последствия – наследники теряют свое право на имущество от наследодателя и вместо них наследуют другие.
Различия между отказом и непринятием наследства:
Также существенной разницей является то, что отказное заявление не дает прав на его последующее изменение или аннулирование, в тоже время как непринятие наследства дает шанс на восстановление срока, если это время было упущено на основании уважительных причин.
Следовательно, отказ и непринятие наследства – абсолютно разные понятия, которые характеризуются разными способами совершения (сделка и бездействие) и прекращения данного статуса.
Lawyerus 27 Фев 2007
Квартира была приватизирована в 92 году супругами (отец, мать) в совместную собственность. (прописаны отец, мать, сын). В 96 году умирает отец, завещавший дачу своей дочери. К нотариусу обращается дочь с заявлением о принятии наследства по завещанию и мать с заявлением о принятии обязательной доли на дачу. В 2001 году умирает мать, завещавшая эту обязательную долю дочери. Сын принимает наследство (квартиру) фактически. Вопрос: Означает ли принятие дочерью дачи по завещанию принятием наследства (в виде соответствующей доли в квартире)по закону, с учетом статьи 537 ГК РСФСР Наследование части имущества, оставшейся незавещанной
Часть имущества, оставшаяся незавещанной, делится между наследниками по закону, призываемыми к наследованию в порядке статей 532 и 533 настоящего Кодекса.
В число этих наследников входят и те наследники по закону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию, поскольку в завещании не предусмотрено иное.
-Гость- 27 Фев 2007
ст. 537 ГК РСФСР
не имеет никакого отношения к принятию наследства, это статья о распределении долей.
Лучше ориентироваться на 551 -
В случае непринятия наследства наследником по закону или по завещанию или лишения завещателем наследника права наследования его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях.
Наследование по закону и по завещанию - разные основания, то есть даже если дочь приняла наследство по завещанию путем подачи заявления нотариусу, это не значит, что ею принято наследство по закону. Но всегда есть вероятность, что ею были совершены какие-либо действия по фактическому принятию. Это раз.
И два - доля квартиры умершего УЖЕ будет делиться пополам между сыном и женой умершего, подавшей заявление на обязательную долю (то есть тоже принявшей наследство по закону). В итоге: жена - 3/4 квартиры, сын - 1/4. 3/4 жены будут делиться уже между ее наследниками по закону (или согласно ее завещанию, если в нем есть соотв. пункты).
Lawyerus 27 Фев 2007
не имеет никакого отношения к принятию наследства, это статья о распределении долей.
Лучше ориентироваться на 551 -
Вы трактуете выделенное так, что можно по ГК РСФСР было принять наследство только или по закону или по завещанию или и так и так? Спорно, мне кажется. Судья считает, что раз подал заяву по завещанию, то и по закону принял. Меня интересует, если наследник написал заявление о принятии наследства по завещанию по одному имуществу, принял ли он наследство по закону по другому имуществу?
-МUTTER- 27 Фев 2007
Думается,что позиция судьи правильная. До 01.03.2002 года принятие наследства по одному основанию означало принятие наследства по всем основаниям ,следовательно,исходя из Закона о введении в действие ч.111 ГК РФ нормы данного ГК распространяются на правоотношения,возникшие до 01.03.2002 г. Ведь право наследника отказаться от наследства по разным основаниям -новое для ГК .Поэтому я бы посчитала дочь принявшей наследство по любым основаниям.
Lawyerus 28 Фев 2007
Думается,что позиция судьи правильная. До 01.03.2002 года принятие наследства по одному основанию означало принятие наследства по всем основаниям
А где это указано?
Lawyerus 02 Мар 2007
Все еще актуально
-МUTTER- 02 Мар 2007
Пардон ,за задержку. была на другом берегу Дона. не дома. Прямого указания в ГК РСФСР 1964 года не было,но в ст .550 ГК РСФСР было сказано ,что не допускается отказ от наследства под условиями или оговорками. Не было в то время такой свободы действий- нельзя было принять наследство по закону и отказаться от наследства по завещанию .Все разъяснения шли именно в таком ключе. Только не смейтесь ,пожалуйста, но приведу сейчас старинное Письмо МИН.ЮСТ СССР от 21 .04.1980 года Практическое пособие для государственных нотариусов по вопросам охраны прав граждан на наследование личной собственности ,в п.10.6 данного письма повторялось все указанное выше.Надо сказать,что письмо было очень нужное для практиков ,процедура была расписана очень подробно ,многие ответы в нем содержались .В настоящее время оно отменено ,но в то время при толковании многих вопросов им пользовались.
Принятие наследства
Право принять наследство возникает у наследников со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. Для принятия наследства наследник должен совершить действия, которые бы выражали его волю, желание принять наследство. Принятие наследства может быть осуществлено путем фактического вступления во владение и управление наследственным имуществом. Наследник может также подать заявление о принятии наследства в нотариальную контору по месту открытия наследства. Эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Приняв наследство, наследник не вправе отказаться от него. Принять наследство можно лично или через представителя. За недееспособных необходимые для принятия наследства действия совершают их родители (усыновители) или опекуны. Принятие наследства предполагает принятие всего имущества, а не каких-либо отдельных прав наследодателя. Поэтому если наследник вступил во владение или управление частью наследственного имущества, он считается принявшим все наследство, где бы оно ни находилось.
Под фактическим вступлением во владение или управление наследственным имуществом понимаются действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии (ремонт, ведение приусадебного хозяйства, уплата налогов и других платежей). Действия, свидетельствующие о принятии наследства, должны быть совершены в течение шести со дня открытия наследства. Однако для ряда лиц – наследников второй очереди, подназначенного наследника – право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства наследниками первой очереди или наследниками по завещанию. Закон устанавливает, что эти лица могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
Факт вступления во владение наследственным имуществом, и, следовательно, его принятия в случае отсутствия соответствующих документов о принятии наследства устанавливается судом. Суд решает вопрос о том, имело ли место принятие наследства.
В случае пропуска срока для принятия наследства суд может продлить этот срок, если признает причины пропуска срока уважительными. Уважительность причин пропуска срока определяет суд в каждом конкретном случае. Незнание о смерти наследодателя не относится к причинам, признаваемым уважительными.
Наследство может быть принято после истечения срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. Такое согласие должно быть выражено в письменной форме. В этих случаях наследнику, пропустившему срок для принятия наследства, передается лишь то из причитающегося ему имущества, принятого другими наследниками, или перешедшего к государству, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации другой части причитающегося ему имущества.
Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия). Это право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
Такой переход права на принятие наследства следует отличать от наследования внуков и правнуков по праву представления. Наследование по праву представления имеет место, когда ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником. При наследственной трансмиссии переход права на принятие наследства обусловлен смертью наследника после открытия наследства, которое он так и не успел принять. Наследование в порядке наследственной трансмиссии возможно как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию, тогда как наследование по праву представления имеет место только при наследовании по закону.
Наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства вправе отказаться от наследства. Считается, что наследник не принял наследство, если он в течение шести месяцев не совершил действий, свидетельствующих о его согласии принять наследство, то есть не вступил во владение или управление наследственным имуществом, не подал в нотариальную контору заявления о принятии наследства или выдаче свидетельства о наследстве.
При отказе от наследства наследник может указать, что отказывается от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, в пользу государства или отдельной организации. Отказ от наследства без указания в пользу кого наследник отказывается от наследства, влечет те же последствия, что и непринятие наследства.
Наследник, отказываясь от наследства в пользу кого-либо из наследников по закону, не связан очередностью призвания их к наследованию. Так, например, наследник первой очереди (сын наследодателя) может при наличии других наследников первой очереди (матери и сестры) отказаться от наследства в пользу наследника второй очереди. (например, сестры отца).
Наследник не вправе отказаться от наследства в пользу лица, не входящего в круг наследников по закону и не являющегося наследником по завещанию, а также в пользу лица, которого наследодатель лишил наследства.
Не допускается отказ от наследства, если наследник подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии им наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство. Это положение закона говорит о том, что наследник, принявший наследство, не вправе впоследствии отказаться от него. Однако если наследство было принято путем фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом, отказ от наследства допускается.
Наследник, подавший заявление об отказе от наследства, впоследствии не вправе свое решение и принять наследство. Как любая сделка, отказ от наследства предполагает свободное волеизъявление наследника. По этим мотивам отказ от наследства может быть оспорен в судебном порядке. Отказ может быть признан недействительным, если суд установит, что он был заявлен вследствие обмана, угрозы или насилия и т.д.
В случае непринятия наследства наследником по закону или по завещанию или лишения завещателем наследника права наследования его доля поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях.
Таким образом, непринятие наследства влечет приращение наследственных долей других законных наследников. Приращение долей происходит только к долям наследников по закону. Переход имущества в порядке приращения долей к наследникам по завещанию возможен только в случае, если наследодатель завещал все свое имущество нескольким наследникам и один из них не принял наследство, то его доля поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях. Здесь нет наследования по закону ибо в отношении всего имущества оно изменено завещанием.
Приращение наследственных долей не происходит, если к наследнику, не принявшему наследство, подназначен другой наследник или если наследник отказался от наследства в пользу другого наследника, государства или организации.
Наследственное имущество переходит к государству, если:
имущество завещано государству
у наследодателя нет наследников ни по закону ни по завещанию
все наследники лишены завещателем права наследования
ни один из наследников не принял наследства.
Государство не вправе отказаться от имущества, переходящего к нему по наследству. При наследовании государством непосредственными участниками наследственных правоотношений являются финансовые органы.
В состав наследства входят не только имущественные права, но и обязанности наследодателя. Приняв наследство, наследник отвечает по долгам наследодателя. Это долги, вытекающие из различного вида договоров – займа, купли-продажи, а также, вытекающие из внедоговорных обязательств (например, по возмещению вреда).
Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. При наличии нескольких наследников каждый из них отвечает по долгам наследодателя пропорционально полученной им доли наследства.
Свои требования кредиторы наследодателя могут заявить в течение срока исковой давности 6 месяцев со дня открытия наследства независимо от того, наступил срок предъявления их требований или нет. Непредъявление в течение шести месяцев требований об уплате долга влечет утрату соответствующих прав кредитором, так как этот срок является пресекательным и не подлежит ни продлению, ни восстановлению даже при наличии уважительных причин. Кредиторы могут предъявить свои требования:
к наследникам, принявшим наследство
к исполнителю завещания, если он был назначен
к нотариальной конторе по месту открытия наследства
предъявить иск в суде к наследственному имуществу.
Документом, подтверждающим право на принятое наследство, является свидетельство о праве на наследство. В нем указываются наследники, состав и место нахождения наследственного имущества, его оценка, доля, причитающаяся каждому из наследников, а также сумма государственной пошлины.
Свидетельство о праве на наследство выдается государственной нотариальной конторой по месту открытия наследства. Получение наследником свидетельства о праве на наследство – это право, а не обязанность наследника. Однако если имущество подлежит обязательной регистрации (дом, квартира, гараж, автомашина), то свидетельство о праве на наследство необходимо, чтобы подтвердить переход права собственности к наследнику.
Свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, то есть после истечения срока для принятия наследства. Нотариальная контора может выдать свидетельство и до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются данные о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет. Свидетельство о праве государства на наследство выдается не ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Оно выдается финансовому органу местного Совета и независимо от его требования.
В зависимости от желания наследников свидетельство выдается как всем наследникам вместе, так и каждому в отдельности.
Для получения свидетельства о праве на наследство по закону наследники должны представить нотариусу документы, подтверждающие факт и время смерти наследодателя (т.е. свидетельство о смерти), место открытия наследства (справку о постоянном месте жительства наследодателя), основания призвания к наследованию – документы, подтверждающие родство с умершим, состояние с ним в зарегистрированном браке, нетрудоспособность и факт нахождения на иждивении, принятие наследства. При наследовании по завещанию предъявляется также завещание. Если в состав наследства входит имущество, подлежащее регистрации (дом, квартира, автомобиль), нотариусу должны быть представлены документы о принадлежности этого имущества наследодателю. При наследовании предметов домашней обстановки и обихода необходимо подтвердить совместное проживание наследника с наследодателем не менее одного года до смерти.
Отказ нотариальной конторы в выдаче свидетельства о праве на наследство может быть обжалован в суд.
При наличии нескольких наследников, принявших наследство, оно подлежит разделу между ними. Раздел производится по соглашению наследников в соответствии с причитающимся им долями. Имущество делится в натуре, если это возможно без ущерба его хозяйственному назначению. Если раздел в натуре произвести нельзя, то
Оно по договоренности участников раздела может оставаться в собственности одного из них с возложением на него обязанности выплатить стоимость долей другим наследникам. При недостижении соглашения между наследниками о разделе наследственного имущества раздел производится в судебном порядке.
При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, наследники вправе произвести раздел наследственного имущества только с выделом причитающейся ему наследственной доли. Если же такой наследник не родится или родится мертвым, то его доля подлежит разделу между принявшими наследство наследниками.
По заявлению пережившего супруга ему выдается свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. После выдела доли пережившего супруга из совместно нажитого во время брака имущества остальное имущество делится между всеми наследниками, включая и пережившего супруга.
Тема 18.Жилищные правоотношения
1. Понятие жилищного права и жилищных правоотношений
1.Права и обязанности нанимателя жилого помещения и членов его семьи.
2. Права и обязанности собственника жилого помещения и членов его семьи.
3.Порядок приватизации жилых помещений.
Источники:
Следующие статьи
27 декабря 2024 года